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知識產權刑法的立法缺陷

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(一)知識產權犯罪入罪的標準過高
眾所周知,此項權利是民事主體對其智力成果和工商業經營標記依法所享有的民事權利,一經國家機關授予,即受法律保護。鑒于該項權利及其所保障對象不同于一般的規則現象,之前的權利保障制度已經無法完全適應發展現狀,因此,不得不在對該項權利的侵害行為上以及權利的庇護領域方面做出一些針對性的措施。鑒于該項權利所帶來的利益驅動,因而造成本國關于該項權利的犯罪行為的相關作案在一段時間內呈現出激增勢頭。從學術概念上看,侵害此項權利的犯罪是指違背其對應的保障法所造成的不利后果,未經權利主體的許可,不法利用其權利,違背本國對該項權利的解決制度和權利主體的合法權利,違法所得數額較大或者情節嚴重的行為。為此,本國刑事法律中關于侵害該項權利的制度有并列的幾個入罪標準,在實際適用時,可以選擇適用這些標準。司法實踐中,只要滿足其中之一的入罪標準,被告人就會受到相應的處罰。但是,我國對于知識產權犯罪的入罪門檻的規定存在著較大的問題,主要體現在對主觀要件的要求門檻過高。本國對侵害此項權利犯罪行為規定的主觀要件是故意侵害此項權利,從另一個方面來看,其故意的內涵包含:侵權人需要對侵害對象的性質有足夠的認知,即要是明知是已注冊的商標,明知是他人的專利及專利產品,明知是他人注冊商標的標識;或者明知是假冒他人注冊商標的商品以及明知是他人的著作權和專有技術,同時,侵權人還必須對自身行為的性質有必要的認知,如對假冒行為、銷售行為、非法復制行為有相對清晰的認知。因此,行為人的主觀過失無法成立侵害該項權利的認知,即若非故意,則無法成立加害此項權利犯罪行為,這貼合現實要求和刑法的原則性規定。而且從國際角度來看,我國成為WTO 的一員之后,簽訂了TRIPS 協議,該協議中規定了慣常性只明確了“商業規模的故意”實行的加害行為就能構成犯罪并對其進行相應處罰,因此本國對侵害著作權罪釋明“以營利為目的”的主觀要件明顯與TRIPS 協議的規內容嚴重偏離。
(二)知識產權刑法保護的范圍過窄
至今以來,我國頒布的有關該項權利的法律法規包括《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《國防專利條例》、《集成電路布圖設計保護條例》、《中華人民共和國著作權法》、《計算機軟件保護條例》、《中華人民共和國海關關于知識產權保護的實施辦法》等,有關該項權利的立法成效顯著,形成了相對綜合嚴謹性的此項權利的法律體系,并逐步與各國銜接,有關該項權利的制度所取得的進展有目共睹。雖然最近幾年本國的發明專利總量在逐漸提升,但事實上國外的核心地位卻更加明顯,因此本國所面臨的態勢也愈發變得嚴峻。
我國關于假冒注冊商標罪中的保護對象只限于商品商標,這樣對具有假冒注冊服務商標的侵權行為被隔離在刑法保護的范圍。除此之外,刑法所庇護的領域僅局限于傳統的保障,對于應運而生的新權利內容并未給予適當的關注。

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