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我國臺灣地區著作權刑事救濟體系

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我國臺灣地區著作權刑事救濟體系
(一)著作人格權的刑事救濟
著作人格權的保護除了涉及著作權人的個人利益,也及于公眾對作品與著作權人聯系和作品完整性的需求,因此侵害他人的著作人格權,立法規定屬于應受刑事處罰的行為,可視具體侵權行為處2年以下有期徒刑、拘役,單處或并處新臺幣五十萬元以下罰金。
關于著作人格權的刑事救濟,2003年修正的“著作權法”曾將侵害著作人格權的行為除罪化,認為侵害著作人格權不是重大罪惡,只需負民事責任,不必以刑罰苛責。之前1992年“著作權法”將侵害著作人格權行為明確規定為應受刑事處罰的行為,且屬于非告訴乃論之罪,不管著作權人是否還在世,也不待著作權人或任何人提出告訴,檢察官就可以徑予起訴,由法院處以2年以下有期徒刑,可并處新臺幣10萬元以下罰金,但至2003年修法時著作人格權罰則被刪除。到2004年修正“著作權法”時,又重新恢復了著作人格權的罰則,違反者可處2年以下有期徒刑、拘役,或科或并科新臺幣50萬元以下罰金,直至2014年最新修正之立法此條款一直予以保留。
與1992年著作人格權罰則相比較,表面上僅僅是罰金數額的變化,這是社會經濟發展的正常調整,但是除此之外,還存在差別。1992年“著作權法”將侵害著作人格權行為明確規定為應受刑事處罰的行為,且屬于非告訴乃論之罪,不管著作人是否還在世,也不待著作人或任何人提出告訴,檢察官就可以徑予起訴。但是2004年修法恢復侵害著作人格權罰則之時,并未將此類犯罪行為規定為非告訴乃論之罪,2004年之后修法亦同。
著作人格權不同于其他權利,專屬于著作人自身,不能繼承或讓與。著作權人死亡以后,就會出現由于無人行使著作人格權,就不能對侵害著作人格權之人提出刑事訴訟的結果,顯然與“著作權法”第18條規定的“著作人死亡或消滅后,關于其著作人格權之保護,仍視同生存或存續,任何人不得侵害”相互矛盾。只有侵害在世的著作人的著作人格權,才可能會負擔刑事責任,如果著作人已經過世,侵害者就不會有刑事責任,這樣的規定顯然并不合理,未來有進一步修正之必要。
(二)著作財產權的刑事救濟
著作財產權是創作人實現財產利益的重要手段,我國臺灣地區對侵犯著作財產權的不同犯罪形態予以分別規定,根據其犯罪情節可處一定幅度之內的有期徒刑、拘役或罰金等刑罰。確定罰金時,應審酌犯人之資力及犯罪所得之利益。如所得之利益超過罰金最多額時,可以在所得利益之范圍內酌量加重。
另外,我國臺灣地區“著作權法”沒有規定單位犯罪,僅有行政處罰相關條款。單位以公開傳輸之方法,犯第九十一條、第九十二條及第九十三條第四款之罪,經法院判決有罪者,應即停止其行為;如不停止,且經主管機關邀集專家學者及相關業者認定侵害情節重大,嚴重影響著作財產權人權益者,主管機關應限期一個月內改正,屆期不改正者,得命令停業或勒令歇業。

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