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侵犯計算機軟件著作權的認定和糾紛解決途徑

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一、侵犯計算機軟件著作權的認定
侵犯計算機軟件著作權的認定不僅是個法律問題,更是一個技術問題。計算機軟件開發過程中,除取得程序代碼這一最終成果外,還包括數據結構、算法、用戶界面、組織結構等內容。因介于代碼與軟件功能之間的部分基本上還是屬于軟件開發過程中的思想,而非軟件的表達,故不屬于保護范圍。
“實質相似性加接觸”原則是計算機軟件侵權判斷的原則。在二者實質相似的前提下,若有證據證實被告接觸或可能接觸了軟件,一般就可以認定侵權成立。其步驟如下:
(1)對被控侵權軟件與權利人的軟件直接進行軟盤內容對比或者目錄、文件名對比。
(2)對兩個軟件的安裝過程進行對比,注意安裝過程中的屏幕顯示是否相同。
(3)對安裝后的目錄以及各文件進行對比,包括對比文件名、文件長度、文件建立或修改的時間、文件屬性等表面現象。
(4)對安裝后軟件使用過程中的屏幕顯示、功能、功能鍵、使用方法等進行對比。
(5)對兩個軟件的程序代碼進行對比。
其中,最主要的是程序代碼比對階段。目標程序同一性判斷只是軟件侵權判斷的基礎,在目標程序相同的情況下,還需進一步判斷與目標程序相對應的兩個軟件的源程序是否同一。如果兩個軟件的源程序實質相似,則可判定兩個軟件相似,侵權行為成立。
二、計算機軟件著作權糾紛的解決途徑
計算機軟件著作權糾紛的解決途徑包括:
1.調解
《著作權法》第五十四條第一款規定,著作權糾紛可以調解。調解,是糾紛當事人按照自愿的原則,在互相諒解的基礎上達成協議解決糾紛的一種方法。當然,達成協議后,很可能也會出現一方反悔、不執行調解協議,調解失敗,當事人還可以向人民法院提起訴訟,請求判決。
2.仲裁
《著作權法》第五十四條第二項規定:“......,也可以根據當事人達成的書面仲裁協議或者著作權合同中的仲裁條款,向仲裁機構申請仲裁。”仲裁,是仲裁機構依法行使的解決著作權糾紛的法律行為,具有最終的法律效力,只有一方不履行仲裁裁決,另一方才可以提起訴訟。
3.訴訟
訴訟是通過司法程序解決糾紛的方式,主要用于:當事人直接因著作權糾紛向人民法院訴訟解決;通過調解達不成協議或者一方在達成協議后反悔,另一方通過訴訟解決糾紛;一方不執行仲裁裁決,另一方提起訴訟解決。訴訟的時效期為二年,超過二年失去勝訴的機會。
軟件著作權的訴訟時效與著作權受侵害時的訴訟時效都是兩年。《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》規定,侵犯著作權的訴訟時效為兩年,自知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過兩年起訴的,如果侵權行為在起訴時仍在持續,在該期內,人民法院應當判決被告停止侵權行為;侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算兩年計算。

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