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依法不被授予專利權的對象

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(一)科學發現

科學發現是對自然界中客觀存在的未知物質、現象、變化過程及其特征和規律的揭示,不是一種新的技術方案。或者說,發現僅僅是認識世界,并沒有改變什么,也沒有創造出新的東西。

雖然發現與發明有本質區別,但是不少發明創造建立在發現的基礎之上,當某一發現被應用于實踐,從而創造出一種新的產品或者方法,則該“產品或者方法”依法可以被授予專利權。如對某些天然物質特性的認識發現其具有治療某種疾病的功能,于是以此為基礎生產出治療某種疾病的新藥品,那么,生產該新藥的方法屬于發明創造的范圍,發明創造人依法可以申請并獲得專利權。

不過,有關發現雖然不能被授予專利權,但作為一種智力成果,能依法申請獲得發現權。根據《自然科學獎勵條例》第2條,凡集體或者個人闡述自然的現象、特性或規律的科學研究成果,在科學技術的發展中有重大意義的,可授予自然科學獎,取得發現權。

(二)智力活動的規則和方法

智力活動的規則和方法是人們進行思維、推理、分析和判斷的規則和方法,具有智力和抽象的特點,如比賽規則、各種游戲娛樂規則、速算方法、語言學習方法等。但這些規則和方法的運用不能設計或制造出新的產品,也沒有體現一定的技術特征,因此不屬于專利法上的發明創造,不能被授予專利權。

(三)疾病的診斷和治療方法

疾病的診斷方法是指為發現、識別、研究和確定疾病的狀況、原因而采取的各種措施,如中醫的診脈法。疾病的治療方法是根據診斷情況,為消除病態、恢復健康而采取的各種措施,如中醫的針灸治療方法、西醫的手術治療方法等。

對疾病的診斷和治療方法不授予專利權的主要原因是:首先,疾病的診斷和治療方法實施的對象是具體的人或動物,不能在工業上重復應用;其次,如果對疾病的診斷和治療方法授予專利權,讓權利人壟斷,這與救死扶傷的人道主義精神相背離。

對疾病的診斷和治療方法不授予專利權是針對這些方法本身,而不是在實施這些方法時所使用的醫療設備或藥品。

(四)動物和植物品種

目前,世界上只有少數發達國家(如美國、法國、德國等)的法律規定可以授予植物新品種專利權。早在20世紀80年代末,美國最高法院曾判決授予由哈佛大學一研究組通過遺傳工程技術創造出的一種老鼠以專利權,打破了動物不能被授予專利權的禁忌。

動物和植物品種是有生命的物體,不是通過人工制造的一般物質,因此,根據我國《專利法》的規定,對動物和植物品種本身不能授予專利權。對此,應注意以下三點:

第一,專利法對動物和植物品種生產方法給予保護。動物和植物新品種的生產方法可以分為兩種,即生物學的方法和非生物學的方法。前者是自然法則,指沒有人力介入的生物本身具有的有性繁殖方法;后者是指通過人類的生物技術手段進行的無性繁殖方法,如轉基因方法。專利法保護的是“非生物學方法”,即如果動物和植物品種的非生物學生產方法符合專利權的授予條件,依法可以授予專利權。第二,專門規定對植物新品種的特別保護。從立法上看,許多國家對于生產植物的方法給予專利保護,我國也不例外。而對于植物品種本身,大多數國家以品種權的形式給予保護,如歐洲專利局、德國和我國。只有少數國家以專利權的形式對植物品種進行保護,如美國等。①為了協調國際間對植物品種的保護,比利時、丹麥、法國等國于1962年12月2日在巴黎簽訂《保護植物新品種國際公約》。根據該公約,公約成員國可以選擇用專利法或專門法或兩種法律同時保護植物新品種,但對于一個具體的保護對象,不能用兩種法律同時給予保護。取得植物新品種保護必須履行一定的手續,培養者必須向主管部門提出申請,經主管部門依照公約訂立的標準進行審查之后發給證書,才給予保護。TRIPs協議第27條第3款也規定:“成員應以專利制度或有效的專門制度,或以任何組合制度,給植物新品種以保護。”因此,給予植物新品種以“品種權”或“專利權”保護,均符合《保護植物新品種國際公約》和TRIPs的要求。我國于1997年3月20日發布《植物新品種保護條例》,同年10月1日起施行。

第三,《專利法》和《植物新品種保護條例》保護對象的關聯性和主要區別。根據我國《專利法》的規定,通過申請生產植物品種方法專利而獲得的發明專利權,可以間接保護由所申請的方法直接得到的植物品種;而《植物新品種保護條例》則通過品種權直接保護植物品種。二者保護對象的區別是明顯的:一是保護權利的范圍不同。根據《植物新品種保護條例》的規定,未經品種權人許可,任何單位或個人不得為商業目的生產或銷售授權品種的繁殖材料,不得為商業目的將授權品種繁殖材料用于生產另一品種的繁殖材料。但對于利用授權品種進行育種及其他科研活動以及農民自繁自用授權品種的繁殖材料,可以不經品種權人許可,不向其支付使用費。由此可見,品種權保護的是植物繁殖材料的商業活動。而《專利法》只保護生產植物新品種的方法。二是保護對象的法定期限不同。品種權的保護期限是20年(藤本植物、林木、果樹和觀賞樹木)和15年(其他植物),均從授權之日起開始計算。而生產植物新品種的方法專利權的期限是20年,從申請之日起開始計算。

(五)用原子核變換方法獲得的物質

原子核變換方法獲得的物質是指用核裂變或核聚變的方法獲得的元素或化合物,主要是放射性同位素。用原子核變換方法獲得的物質可以用于軍事目的,關系到國防、科研和原子能工業的重大利益,因此,為了國家的安全和利益,世界上絕大多數國家的專利法都不對用原子核變換方法獲得的物質給予專利保護,我國也不例外。

(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計

這一規定是專利法第三次修改后的新增規定,提高了外觀設計專利的要求。具體包括:(1)平面印刷品設計。一般來說,平面印刷品設計主要是標貼或瓶貼,其本身只是針對企業產品的一個指示或標志性的說明。(2)平面印刷品的圖案、色彩或者結合的設計。顯然,這里只限于平面上“圖案、色彩或者結合”,不包括立體形狀的設計。(3)平面印刷品上的設計主要起標示作用。專利法這種限定性的規定,既能避免無技術含量的外觀設計專利泛濫,也不排除具有一定創新性的外觀設計受到專利法的保護。

(七)對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權

遺傳資源是指來自植物、動物、微生物或其他來源的任何含有遺傳功能單位的、有實際或潛在利用價值的遺傳材料。遺傳資源所包含的豐富生命遺傳信息,對生物制藥、動植物育種、生命科學研究等有重要意義。隨著生物技術的發展,在醫藥研發和動植物新品種開發過程中,越來越多的人不經遺傳資源來源地國家的同意,擅自利用他國遺傳資源進行科研,并申請專利,獲得壟斷利益。這種行為激起了廣大遺傳資源豐富國家的憤慨。在保護全球生物多樣性、促進人類可持續發展的廣泛共識之下,國際層面對遺傳資源的保護逐漸形成了以《生物多樣性公約》為代表的若干國際規則。《生物多樣性公約》規定,遺傳資源的利用應當遵循國家主權、知情同意、惠益分享的原則,并明確規定,專利制度應有助于實現保護遺傳資源的目標。為防止非法竊取我國遺傳資源進行技術開發并申請專利,我國第三次修改《專利法》時增加規定:對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權。依賴遺傳資源完成的發明創造,申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源;申請人無法說明原始來源的,應當陳述理由。


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